понеділок, 5 вересня 2011 р.

Науково-консультативний висновок професора П.Андрушка

Науково-консультативний висновок (попередній) з питань,
що містяться у запиті приватного адвоката Сухова Ю.М.
від 23.08.2011 р. щодо кримінально-правової оцінки дій
Тимошенко Ю.В., пов’язаних із виданням 19 січня 2009 р.
директив Прем’єр-міністра України

У запиті адвокат Сухов Ю.М. просить дати відповіді на такі запитання:
1) Чи обґрунтоване обвинувачення Тимошенко Ю.В. у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.365 КК України (постанова про притягнення як обвинуваченого від 19 травня 2011 року)? Чи відповідає таке обвинувачення вимогам кримінального законодавства України?
2) Чи можуть кваліфікуватися діяння Тимошенко Ю.А., зазначені у постанові про притягнення як обвинуваченого від 19 травня 2011 року, за ознаками будь-яких інших злочинів? Якщо так – то яких саме?

1. Предмет і об’єкт наукового дослідження.
Предметом наукового (доктринального) дослідження були, зокрема такі із процесуальних документів, наданих адвокатом Суховим Ю.М.:
   1) обвинувальний висновок на 81 арк.
   2) постанова про притягнення як обвинуваченого на 10 арк.
   3) директиви Прем’єр-міністра України від 19.01.09 на 2 арк.
   4) консолідований фінансовий звіт НАК «Нафтогаз України» за 2009 р.
При проведенні дослідження використовувались нормативно-правові акти, які регулюють  діяльність Кабінету Міністрів України, визначають його функції і повноваження та функції і повноваження Прем’єр-міністра України, першого віце-прем’єр-міністра України та членів Кабінету Міністрів України, а також регулюють порядок укладення господарських договорів між суб’єктами господарської діяльності – резидентами і нерезидентами, зокрема:
-         Конституція України
-         Закон України «Про Кабінет Міністрів України» від 16 травня 2008 р. № 279-VІ
-         Закон України «Про міжнародні договори України» від 29 червня 2004 р. № 1906-VІ
-         Закон України «Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про додаткові  заходи щодо забезпечення транзиту російського природного газу по території України» від 15 листопада 2001 р. № 2797-ІІІ та зазначена Угода
-         Регламент Кабінету Міністрів України, затверджений постановою КМ України від 18 липня 2007 р. № 950, із змінами, внесеними постановами КМ України від 6 лютого 2008 р. № 37, 2 квітня 2008 р. № 280 та 11 червня 2008 р. № 540
-         Статут Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», затверджений постановою КМ України від 25 травня 1998 р. № 747
Нормативно-правові акти використовувались в редакції, чинній станом на січень 2009 р.

2. Доктринальне і правозастосовче визначення змісту окремих ознак складу злочину «перевищення влади або службових повноважень», передбаченого ст.365 КК України.
Частиною 1 статті 365 КК передбачена відповідальність за перевищення влади або службових повноважень, під яким розуміється умисне вчинення службовою особою дій, які явно виходять за межі наданих їй прав чи повноважень, якщо вони завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам, інтересам юридичних осіб, а частиною 3 цієї статті – за зазначені дії, якщо вони спричинили тяжкі наслідки.
Норма, сформульована у ст.365 КК, є нормою з так званою бланкетною диспозицією. У мотивувальній частині Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень статті 58 Конституції України, статей 6, 81 Кримінального кодексу України (справа про зворотну дію кримінального закону в часі) від 19 квітня 2000 р. №6-рн/2000 зазначається, що бланкетна диспозиція кримінально-правової норми лише називає або описує злочин, а для повного визначення його ознак відсилає до інших галузей права, а основна особливість бланкетної диспозиції полягає в тому, що така норма має загальний і конкретизований зміст. Загальний зміст бланкетної диспозиції передається словесно-документальною формою відповідної статті особливої частини Кримінального кодексу України і включає положення інших нормативно-правових актів у тому вигляді, в якому вони сформульовані безпосередньо в тексті статті. Саме із загальним змістом бланкетної диспозиції пов’язане визначення кримінальним законом діяння як злочину певного виду та встановлення за нього кримінальної відповідальності. Конкретизований зміст бланкетної диспозиції передбачає деталізацію відповідних положень інших нормативно-правових актів, що наповнює кримінально-правову норму більш конкретним змістом. Зміни, що вносяться до нормативно-правових актів інших галузей права, посилання на які містить бланкетна диспозиція, не замінюють словесно-документальну форму кримінального закону. Така диспозиція кримінально-правової норми залишається незмінною. Кримінальний закон і за наявності нового конкретизованого іншими нормативно-правовими актами змісту бланкетної диспозиції кримінально-правової норми не можна вважати новим – зміненим – і застосовувати до нього положення частини першої статті 58 Конституції України та частини другої статті 6 КК (КК 1960 р.).
Необхідно враховувати, що у декількох постановах Пленуму Верховного Суду України щодо практики застосування судами законодавства по окремих категоріях (видах) злочинів звертається увага судів на те, що оскільки диспозиції статей, в яких сформульовані відповідні склади злочинів, є бланкетними, суди при попередньому розгляді справи повинні з’ясовувати, чи складено постанову про притягнення як обвинуваченого відповідно до вимог статті 132 КПК України, а обвинувальний висновок – статті 223 КПК України, зокрема, чи вказані в них відповідні статті, пункти, параграфи законодавчих та інших нормативних актів, які регулюють відповідні відносини, та які з них порушено. Зокрема п.2 і п.4 постанови ПВСУ №7 від 12 червня 2009 р. «Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини проти безпеки виробництва» зазначається, що «виходячи з того, що для встановлення в діянні складу злочину диспозиції статей 271-275 КК відсилають до законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, спеціальних правил, які регулюють безпеку праці, суди, формулюючи визнане доведеним обвинувачення у справах цієї категорії мають посилатись у вироку на відповідні статті Закону «Про охорону праці», статті, пункти (параграфи) законодавчих чи інших нормативних актів, які порушено, і розкривати суть допущених порушень».
Наведені правові позиції (роз’яснення) Пленуму Верховного Суду України щодо відображення органами досудового слідства і судом у процесуальних документах ознак об’єктивної сторони складів злочинів з бланкетними диспозиціями, їх конкретизації, повинні враховуватись по всіх категоріях справ про злочини, склади яких передбачені кримінально-правовими нормами з бланкетними диспозиціями, в тому числі і нормами, сформульованими у статтях 364, 365 та 367 КК України.
Злочин, склад якого передбачений у ч.1 ст.365 КК, є злочином з матеріальним складом, тому що обов’язковою ознакою його об’єктивної сторони законодавець називає заподіяння істотної шкоди охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам, інтересам юридичних осіб.
Вказівка безпосередньо у ст. 364, 365, 367 на наслідки у вигляді заподіяння істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, які є об’єктами кримінально-правової охорони норм, сформульованих у цих статтях, вимагає точного встановлення, конкретизації і відображення у процесуальних документах, у тому числі у вироку обвинувального висновку та суду, яким саме правам, свободам чи охоронюваним законом інтересам заподіяна істотна шкода, чи спричинено тяжкі наслідки, в чому вона конкретно виражається, а також обґрунтування, чому вона є істотною і чи є причинний зв’язок між шкодою та інкримінованим діянням особи.
У законодавчому визначенні поняття службової особи вказується на п'ять видів функцій чи обов'язків, виконання яких особами, наділеними правом на їх виконання, є підставою для визнання їх службовими особами: 1) функції представника влади; 2) організаційні обов'язки; 3) розпорядчі обов'язки; 4) адміністративні обов'язки; 5) господарські обов'язки.
При цьому виконання кожного з останніх чотирьох видів обов'язків окремо, виходячи із законодавчого визначення поняття «службова особа» недостатньо для визнання особи службовою, такою вона може визнаватись при їх поєднанні: одночасно або організаційні і розпорядчі, або адміністративні і господарські.
Законодавча дефініція поняття «службова особа» у п. 1 Примітки до ст.364 КК як у редакції Закону від 7 квітня 2011 р., так і в попередній редакції, яка була чинною у січні 2009 р. побудована на двох критеріях: 1) зазначається характер (види) вчинюваних певною особою діянь, її компетенція (повноваження): а) здійснення (виконання) функцій представника влади; б) виконання організаційно-розпорядчих функцій (обов'язків); в) виконання адміністративно-господарських функції (обов'язків); 2) визначаються правові підстави виникнення в особи права чи обов'язку або наділення її ними на вчинення таких діянь: а) обіймання постійно чи тимчасово певної посади в органах влади (органах державної влади та місцевого самоврядування) або на підприємствах (на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях), в установах чи організаціях незалежно від форми власності; б) наділення особи відповідними функціями чи покладення на неї зазначених обов'язків спеціальним повноваженням.
Для притягнення особи до кримінальної відповідальності за вчинення службового злочину, в тому числі за вчинення перевищення влади або службових повноважень, необхідно чітко і однозначно вказати у процесуальних документах, до якої категорії службових осіб відноситься особа у зв'язку із вчиненими нею діяннями, оскільки обіймання особою певної (конкретної) посади може бути пов'язане з виконанням нею як функцій представника влади, так і організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків (функцій). Наприклад, керівник державного органу чи його апарату у взаємовідносинах із іншими юридичними особами та фізичними особами виступає від імені державного органу чи його апарату як представник влади, а виконуючи покладені на нього обов'язки по керівництву діяльністю працівників такого органу (його апарату) чи управлінню або розпорядженню його майном, він виконує відповідно організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські обов'язки (функції). Аналогічно голови судів, їх заступники, голови судових палат та їх заступники при виконанні функцій по відправленню правосуддя є представниками влади, а при виконанні обов'язків по керівництву діяльністю відповідних судів чи управлінню або розпорядженню їх майном є службовими особами, які виконують відповідно організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські обов'язки (функції). Суддя, здійснюючи керівництво своїм помічником чи секретарем судового засідання, також виконує організаційно-розпорядчі функції (обов'язки).
Відсутність чіткої і однозначної вказівки у постанові про притягнення як обвинуваченого до якої категорії службових осіб належить особа, якій інкримінуються діяння, слід розглядати як не визначення суб’єкта службового злочину.
Службовими особами, які постійно здійснюють функції представників влади, а також постійно обіймають на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, вважаються особи, перебування яких на посаді не обмежується певним строком (призначаються на посаду на невизначений строк), а службовими особами, які тимчасово здійснюють такі функції а також тимчасово обіймають посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків,— особи, перебування яких на посаді обмежується певним строком. Перебування службової особи на посаді (постійне чи тимчасове) оформляється відповідним документом (наприклад, наказом тощо).
Під організаційно-розпорядчими обов'язками розуміються обов'язки по здійсненню керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності. Такі функції виконують, зокрема, керівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних, колективних чи приватних підприємств, установ і організацій, їх заступники, керівники структурних підрозділів (начальники цехів, завідуючі відділами, лабораторіями, кафедрами), їх заступники, особи, які керують ділянками робіт (майстри, виконроби, бригадири тощо) (див. абз.3 п.1 постанови ПВСУ «Про судову практику у справах про хабарництво» від 26 квітня 2002 р. № 5).
Адміністративно-господарські обов'язки – це обов'язки по управлінню або розпорядженню державним, колективним чи приватним майном (установлення порядку його зберігання, переробки, реалізації, забезпечення контролю за цими операціями тощо). Такі повноваження в тому чи іншому обсязі є у начальників планово-господарських, постачальних, фінансових відділів і служб, завідуючих складами, магазинами, майстернями, ательє, їх заступників, керівників відділів підприємств, відомчих ревізорів та контролерів тощо (див. абз.4 п.1 названої постанови ПВСУ від 26 квітня 2002 р. № 5).
Зверну увагу на те, що органи державної виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та службові (посадові) особи цих органів не мають права втручатися у здійснення господарської діяльності суб’єктами господарської діяльності у будь-яких формах, в тому числі і шляхом надання їм обов’язкових для виконання вказівок, розпоряджень, наказів, директив тощо. З позиції кримінального закону подібний вплив на діяльність суб’єктів господарювання, залежно від конкретного вияву органами виконавчої влади та їх службовими (посадовими) особами, залежно від конкретного вияву, такого впливу,  може, залежно від конкретних обставин, кваліфікуватись як перевищення ними  влади – вчиненням дій, виконання яких дозволяється тільки в окремих випадках, або з особливого дозволу, або з додержанням особливого порядку, - за відсутності цих умов, або ж вчиненням дій, які ніхто не має права виконувати або дозволяти (підпункти «б», «ч» абз. 2 п.5 постанови ПВС України від 26 грудня 2003 р. №15), або ж як зловживання владою (ст. 364 КК України).
Взаємовідносини держави і суб’єктів господарської діяльності регламентуються (визначаються) нормами Глави І Господарського кодексу України (далі – ГК України), згідно з якими, зокрема:
- учасниками відносин у сфері господарювання є суб’єкти господарювання, споживачі, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, наділені господарською компетенцією, а також громадяни, громадські та інші організації, які виступають засновниками суб’єктів господарювання чи здійснюють щодо них організаційно-господарські повноваження на основі відносин власності (ст. 2 ГК України);
- правовий господарський порядок в Україні формується на основі оптимального поєднання ринкового саморегулювання економічних відносин суб’єктів господарювання та державного регулювання макроекономічних процесів, виходячи з конституційної вимоги відповідальності держави перед людиною за свою діяльність та визначення України як суверенної і незалежної, демократичної, соціальної, правової держави (ч.1 ст.5 ГК України);
- загальними принципами господарювання в Україні згідно з ч.1 ст.6 ГК України, є, зокрема: свобода підприємницької діяльності у межах, визначених законом та заборона незаконного втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у господарські відносини;
- держава, органи державної влади та органи місцевого самоврядування не є суб’єктами господарювання (ч.1 ст.8 ГК України);
- держава для реалізації економічної політики, виконання цільових економічних та інших програм і програм економічного і соціального розвитку застосовує різноманітні засоби і механізми регулювання господарської діяльності, основними засобами регулюючого впливу держави на діяльність суб’єктів господарювання є: ліцензування, патентування і квотування; сертифікація та стандартизація; застосування нормативів та лімітів; регулювання цін і тарифів; надання інвестиційних, податкових та інших пільг; надання дотацій, компенсацій, цільових інновацій та субсидій (частини 1, 2 ст. 12 ГК України);
- суб’єкти господарювання мають право без обмежень самостійно здійснювати господарську діяльність, що не суперечить законодавству (ч.1 ст.19 ГК України).
- органи державної влади і посадові особи, уповноважені здійснювати державний контроль і державний нагляд за господарською діяльністю, їх статус та загальні умови і порядок здійснення контролю і нагляду визначаються законами. Незаконне втручання та перешкоджання господарській діяльності суб’єктів господарювання з боку органів державної влади, їх посадових осіб при здійсненні ними державного контролю та нагляду забороняються (частини 4, 5 ст.19 ГК України);
- держава здійснює управління державним сектором економіки відповідно до засад внутрішньої і зовнішньої політики.
- суб’єктами господарювання державного сектора економіки є суб’єкти, що діють на основі лише державної власності, а також суб’єкти, державна частка у статутному фонді яких перевищує п’ятдесят відсотків чи становить величину, яка забезпечує державі право вирішального впливу на господарську діяльність цих суб’єктів. Держава реалізує право державної власності у державному секторі економіки через систему організаційно-господарських повноважень відповідних органів управління щодо суб’єктів господарювання, що належать до цього сектора і здійснюють свою діяльність на основі права господарського відання або права оперативного управління. Правовий статус окремого суб’єкта господарювання у державному секторі економіки визначається уповноваженими органами управління відповідно до вимог ГК України та інших законів. Відносини органів управління з названими суб’єктами господарювання у випадках, передбачених законом, можуть здійснюватися на договірних засадах. Держава застосовує до суб’єктів господарювання у державному секторі економіки усі засоби державного регулювання господарської діяльності, передбачені ГК України, враховуючи особливості  правового статусу даних суб’єктів (частини 1, 2, 5, 6, 7 ст.22 ГК України).

3. Кримінально-правова оцінка фактичних даних, викладених у обвинувальному висновку, щодо наявності в діях Тимошенко Ю.В. складу злочину «перевищення влади або службових повноважень»
Службовою особа, а відтак і суб'єктом службового злочину, визнається не у зв'язку із обійманням нею певної посади, а у зв'язку з вчиненням (здійсненням) нею певних дій, характер і зміст яких обумовлюється покладенням на особу конкретних обов'язків, обумовлених такою посадою. При цьому слід розрізняти виконання особою службових і чисто професійних обов'язків. Наприклад, директор навчального закладу є службовою особою при виконанні обов'язків по керівництву діяльністю такого закладу, управлінню та розпорядженню його майном. У той же час, виконуючи обов'язки вчителя, така особа виконує свої чисто професійні функції, які не пов'язані із виконанням службових обов'язків. Тому ПВСУ в абз.6 п.1 названої постанови від 26 квітня 2002 р. № 5 дає роз'яснення, що «працівники підприємств, установ, організацій, які виконують професійні (адвокат, лікар, вчитель тощо), виробничі (наприклад, водій) або технічні (друкарка, охоронник тощо) функції, можуть визнаватися службовими особами лише за умови, що поряд із цими функціями вони виконують організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські обов'язки».
Тому визнаючи певну особу суб’єктом службового злочину, слідчий та суд має конкретно вказати за якою ознакою він відносить таку особу до службової. У постанові про притягнення як обвинуваченого від 19 травня 2011 р. зазначається: «Таким чином, Тимошенко Ю.В., обіймаючи посаду Прем’єр-міністра України, була представником виконавчої влади та виконувала організаційно-розпорядчі обов’язки, виходячи з обсягу наявних прав і обов’язків, тобто була службовою особою». Оскільки у подальшому у постанові не визначається за якою саме ознакою Тимошенко Ю.В. була визнана службовою особою, слід зробити висновок, що категорія службової особи у постанові не визначена.
Пунктом 3.1 Статуту Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» (далі по тексту – НАК «Нафтогаз України») затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 747 від 25 травня 1998 р., в редакції, в якій він був чинним станом на січень 2009 р., визначено, що Компанія утворена з метою сприяння структурній перебудові нафтової, газової та нафтопереробної галузі економіки України, підвищення рівня енергетичної безпеки держави, забезпечення ефективного функціонування та розвитку нафтогазового комплексу, більш повного задоволення потреб промислових і побутових споживачів у сировині та паливно-енергетичних ресурсах і отримання прибутку шляхом провадження підприємницької діяльності.
НАК «Нафтогаз України» має самостійний баланс, розрахункові (поточні) та інші рахунки в установах банків, діє на принципах повної господарської самостійності, самоврядування і самоокупності, несе відповідальність за наслідки своєї господарської діяльності та виконання зобов’язань перед партнерами і бюджетом, відповідає за своїми зобов’язаннями всім належним їй майном, не відповідає за майновими зобов’язаннями акціонерів та дочірніх підприємств, а акціонери несуть відповідальність за зобов’язаннями Компанії лише у межах загальної вартості акцій Компанії (пункти 4. 2, 4.3, 4.5 Статуту).
Засновником НАК «Нафтогаз України» є держава в особі Кабінету Міністрів України, а акціонерами Компанії є: держава в особі Мінпалиенерго – до прийняття в установленому порядку рішення про приватизацію майна Компанії та в особі Фонду державного майна України – після передачі йому акцій Компанії, визначених для продажу згідно з прийнятим рішенням про приватизацію її майна; юридичні особи різних форм власності та громадяни, що набули права власності на акції Компанії в процесі приватизації та на вторинному ринку цінних паперів (п. 5.2 Статуту).
Згідно зі Статутом Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», в редакції, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України № 1354 від 2 грудня 2009 р., Компанія є публічним акціонерним товариством – господарською структурою, яка здійснює управління об’єктами державної власності, зокрема корпоративними правами, що належать державі у статутному капіталі господарських товариств і передані до статутного капіталу Компанії (пункти 2, 12 Статуту). У своїй діяльності НАК «Нафтогаз України» керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України і Мінпаливенерго та Статутом. НАК «Нафтогаз України» діє на принципах повної господарської самостійності і самоокупності. Пунктом 16 Статуту передбачено, що Компанія вчиняє правочини відповідно до вимог законодавства та Статуту Компанії, а в окремих випадках – за погодженням із засновником, яким є держава в особі Кабінету Міністрів України (п.21 Статуту). Проте ні Статутом НАК «Нафтогаз України», ні чинним законодавством не визначено, у яких «окремих» випадках Компанія має погоджувати укладення правочинів із Засновником. У Статуті НАК «Нафтогаз України» в редакції, чинній до 2 грудня 2009 р., тобто до затвердження його в новій редакції Постановою КМ України від 2 грудня 2009 р. № 1354, не містилось положення про те, що в окремих випадках Компанія вчиняє правочини за погодженням із засновником – державою в особі Кабінету Міністрів України.
Акціонером Компанії, якому належить 100 % акцій Компанії,  є держава в особі Мінпаливенерго – до прийняття в установленому порядку рішення про приватизацію пакета акцій Компанії.
Повноваження з управління корпоративними правами держави стосовно НАК «Нафтогаз України» постановою КМ України від 15 грудня 2005 р. № 1205 передані Міністерству палива та енергетики.
Згідно з постановою Пленуму Верховного Суду України від 26 грудня 2003 р. № 15 «Про судову практику у справах про перевищення влади або службових повноважень» під перевищенням влади або службових повноважень треба розуміти:
а) вчинення дій, які є компетенцією вищестоящої службової особи цього відомства чи службової особи іншого відомства;
б) вчинення дій, виконання яких дозволяється тільки в особливих випадках, або з особливого дозволу, або з додержанням особливого порядку, – за відсутності цих умов;
в) вчинення одноособово дій, які могли бути вчинені лише колегіально;
г) вчинення дій, які ніхто не має права виконувати або дозволяти (п.5 постанови).
ПВС України у названій постанові роз’яснює, що відповідно до ч.1 ст.365 КК перевищенням влади або службових повноважень визнається умисне вчинення особою дій, які явно виходять за межі наданих їй прав чи повноважень, якщо ними заподіяно істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб. Наведені правові позиці ПВС України є загальновизнаними у правозастосовній діяльності органів досудового слідства, судів та у доктрині кримінального права.
Орган досудового слідства вважає, що перевищення влади та службових повноважень Тимошенко Ю.В. виразилось у тому, що вона одноособово вчинила дії, які могли бути вчинені лише колегіально, – затвердила директиви для НАК «Нафтогаз України» на ведення переговорів, укладення контрактів купівлі-продажу газу з ВАТ «Газпром», а також щодо умов таких контрактів, в той час як такі директиви, на думку органу досудового слідства, мали бути затверджені розпорядженням КМ України. Але, згідно із Законом «Про Кабінет Міністрів України» в редакції від 16 травня 2008 р. № 279-VІ, в якій він був чинним у січні 2009 р., Кабінет Міністрів України не наділений повноваженнями затверджувати директиви суб’єктам господарської діяльності на ведення переговорів та укладення контрактів із суб’єктами господарської діяльності інших держав. Абзацем 3 п.4 ч.1 ст.20 Закону «Про Кабінет Міністрів України» до повноважень КМ України у сфері зовнішньої політики відносилось забезпечення відповідно до закону про міжнародні договори вирішення питань щодо укладення та виконання міжнародних договорів України (виділено мною – П.А.). Таким Законом є Закон «Про міжнародні договори України» від 29 червня 2004 р. № 1906-ІV, у статті 2 якого дається визначення міжнародного договору України – це укладений у письмовій формі з іноземною державною або іншим суб’єктом міжнародного права, який регулюється міжнародним правом, незалежно від того, міститься договір в одному чи декількох пов’язаних між собою документах, і незалежно від його конкретного найменування (договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо).
Міжнародні договори України укладаються:
Президентом України або за його дорученням – від імені України;
Кабінетом Міністрів України або за його дорученням – від імені Уряду України;
Міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, державними органами – від імені міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних органів.
Договори купівлі-продажу газу, що укладаються між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром», не є міжнародними договорами України, вони є господарськими договорами, що укладаються господарюючими суб’єктами – суб’єктами господарської діяльності, а, отже, до Компетенції (повноважень) саме КМ України не належить (не віднесено) надання директив щодо їх укладення та виконання.
Варті уваги декілька позицій (положень) обвинувачення, пред’явленого Тимошенко Ю.В., викладених у обвинувальному висновку.
По-перше, органом досудового слідства фактично висунута одна версія кримінально-правової оцінки дій Тимошенко Ю.В. – вчинення нею одноособово дій, які могли бути вчинені лише колегіально. Інші версії не висувались. А тому докази збирались фактично лише на підтвердження єдиної версії – обґрунтування винуватості Тимошенко Ю.В. у вчиненні перевищення влади і службових повноважень шляхом одноособового вчинення дій, які могли бути вчинені колегіально. Докази щодо невинуватості Тимошенко Ю.В. у вчиненні інкримінованого їй (яке ставиться їй у вину) діяння органом досудового слідства відкидались, не брались до уваги. Це, на мій погляд, свідчить про певну однобічність (односторонність)  і упередженість досудового слідства.
Згідно зі  ст. 67 КПК, суд, прокурор, слідчий і особа, яка провадить дізнання, оцінюють докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об’єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.
По-друге, зміст обвинувального висновку свідчить про те, що орган досудового слідства вважає, що Кабінет Міністрів України був наділений правом (мав повноваження) давати НАК «Нафтогаз України» директиви щодо умов ведення переговорів і укладання договорів (контрактів) з ВАТ «Газпром». Відповідно до законодавства і положень Статуту НАК «Нафтогаз України» жоден орган чи посадова (службова) особа не мали повноважень давати НАК «Нафтогаз України» вказівки (доручення, розпорядження, накази тощо) щодо умов укладання договорів (контрактів) з ВАТ «Газпром». Таких повноважень не мав і колегіальний орган – Кабінет  Міністрів України. Це положення виключає взагалі постановку питання про вчинення одноособово якихось дій, які можуть вчинюватись лише колегіально. Відповідно до чинного у січні 2009 р. законодавства Кабінет Міністрів України давати директиви лише на ведення переговорів і укладення міжурядових міжнародних договорів – договорів, які укладаються від імені Уряду України . Такі директиви є обов’язковими для делегації чи представника України, уповноважених на ведення переговорів. Водночас на с.67 обвинувального висновку обґрунтовується правильна позиція, що оскільки згадуваною постановою КМ України від 15 грудня 2005 року №1205 весь обсяг повноважень держави як власника корпоративних прав НАК «Нафтогаз України» передані Мінпаливенерго, Кабінет Міністрів України і уповноважені ним органи виконавчої влади можуть рекомендувати суб’єктам господарської діяльності тільки орієнтовні умови господарських договорів, тобто примірні договори, а у визначених законом випадках - затверджувати типові договори. Таким чином, між окремими положеннями обвинувального висновку є взаємовиключні суперечності.
По-третє, директиви, надані Тимошенко Ю.В. навіть якби вони були затверджені Кабінетом Міністрів України, не були б обов’язковими для НАК «Нафтогаз України» щодо умов підписання (укладення) договорів (контрактів) з ВАТ «Газпром».
Статтею 223 КПК  встановлено, що в описовій частині обвинувального висновку зазначаються: обставини справи, як їх встановлено на досудовому слідстві; місце, час, способи, мотиви і наслідки злочину, а також докази, які зібрано в справі, і відомості про потерпілого; показання обвинуваченою по суті пред’явленого йому обвинувачення, доводи, наведені ним на свій захист, і результати їх перевірки; наявність обставин, які обтяжують та пом’якшують його покарання (виділено мною – П.А. )
Водночас на с. 67 обвинувального висновку обґрунтовується правильна позиція, що оскільки згадуваною постановою КМ України від 15 грудня 2005 р. № 1205 весь обсяг повноважень держави як власника корпоративних прав НАК «Нафтогаз України» передані Мінпаливенерго, Кабінет Міністрів України і уповноважені ним органи виконавчої влади можуть рекомендувати суб’єктам господарської діяльності тільки орієнтовні умови господарських договорів, тобто примірні договори, а у визначених законом випадках – затверджувати типові договори. Таким чином, між окремими положеннями обвинувального висновку є взаємовиключні суперечності. 
Водночас п.2 § 9 Регламенту Кабінету Міністрів України в редакції, чинній станом на січень 2009 р., передбачено, що «Прем’єр-міністр з метою спрямування, координації і діяльності членів Кабінету Міністрів, керівників інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих держадміністрацій дає доручення, обов’язкові для виконання зазначеними органами та посадовими особами. Доручення Прем’єр-міністра оформляється як офіційний документ організаційно-розпорядчого характеру на спеціальному бланку і не пов’язане з розглядом поточної кореспонденції».
Доручення Прем’єр-міністра, які ним могли даватись згідно з п.2 §9 Регламенту Кабінету Міністрів України в редакції, чинній станом на січень 2009 р., могли мати різну назву і зовнішню форму – бути у вигляді настанов, приписів, директив, вказівок.
В семасіологічному значенні під директивою розуміється: керівна настанова вищої інстанції підлеглій (Словник української мови в 11-ти томах, т.6, с.281); розпорядження загального характеру, керівна вказівка, настанова, що її дають керівні органи підпорядкованим, керівництво-підлеглим» (Сучасний словник іншомовних слів, с.225); настанова, вказівка, обов’язкова для виконання (Словник синонімів української мови в 2-х томах, Т.1, с. 935). Синонімами до слова «директива» є слова: «наказ», «доручення» (справа, доручена кому-небудь), «завдання», вказівка (указівка), указка (настанова конкретнішого характеру).
Отже, Прем’єр-міністр України, відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів України, був наділений правом (повноваженнями) давати доручення (директиви) членам Кабінету Міністрів України, в тому числі і Міністру Мінпаливенерго, яке відповідно до постанови КМ України від 15 грудня 2005 р. № 1205 наділено повноваженнями з управління корпоративними правами держави стосовно НАК «Нафтогаз України» і з яким, відповідно до п.16 Статуту НАК «Нафтогаз України», Компанія мала погоджувати укладення окремих видів договорів (контрактів).
Видання Тимошенко Ю.В. директиви делегації НАК «Нафтогаз України» на переговори з ВАТ «Газпром» щодо укладення контракту купівлі-продажу природного газу в 2009-2019 роках та контракту про обсяги та умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 роки» не може вважатись перевищенням влади та службових повноважень у формі вчинення одноособово дій, які можуть бути вчинені лише колегіально, оскільки колегіальний орган – Кабінет Міністрів України – такими повноваженнями не наділений.
Таким чином, Директиви делегації НАК «Нафтогаз України» на переговори з ВАТ «Газпром» щодо укладання Контракту купівлі-продажу природного газу в 2009-2019 роках та Контракту про обсяги та умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 роки, затверджені особисто Прем’єр-міністром України Тимошенко Ю.В. 19 січня 2009 р., надані нею в межах її службових повноважень. За своїм юридичним режимом зазначені Директиви є: для Міпаливенерго – офіційним документом організаційно-розпорядчого характеру, обов’язковим для виконання, а для НАК «Нафтогаз України» - документом рекомендаційного характеру.
У названих Директивах зазначено, що під час переговорів українська делегація повинна керуватися положеннями Конституції та Законів України, Указами Президента України, та цими Директивами.
Виданим 26 лютого 2008 р. Президентом України Указом №165/2008 було затверджено Директиви делегації України на переговори з Російською Федерацією з питань переходу на прямі схеми співробітництва в газовій сфері. Частина 1 директив містила доручення – зобов’язувала – КМ України і НАК «Нафтогаз України» забезпечити результативний переговорний процес з Урядом РФ та ВАТ «Газпром» стосовно реалізації домовленостей Президента України з Президентом РФ щодо переходу на прямі схеми співробітництва у газовій сфері, тобто давати директиви КМ України на ведення переговорів щодо зміни умов  угоди між урядами України та РФ Президент України мав повноваження, а НАК «Нафтогаз України» - не мав.
Згідно з абз. 1, 4 названих Директив делегації КМ України та НАК «Нафтогаз України» доручалось при проведенні переговорів неухильно керуватись, зокрема, домовленостями президентів України та РФ досягнутими під час робочого візиту Глави держави до РФ та другого засідання Українсько-Російської міждержавної комісії 12 лютого 2008 року що НАК «Нафтогаз України» та ВАТ «Газпром» протягом 2008 року перейдуть на прямі прозорі поставки газу без участі посередників «РосУкрЕнерго» і «УкрГазЕнерго.
Зазначу, що згідно з чинним законодавством Президент України не наділений повноваженнями затверджувати  директиви для суб’єктів господарської діяльності – резидентів на укладення господарських договорів з суб’єктами господарської діяльності – нерезидентами.
Згідно із Законом «Про міжнародні договори України» від 29 червня 2004 р. № 1906-IV, Президентом України приймаються рішення про проведення переговорів і про підписання міжнародних договорів України, які укладаються від імені України, а Кабінетом Міністрів України – рішення про проведення переговорів і про підписання міжнародних договорів України, які укладаються від імені Уряду України (пункти «а», «б» ч.1 ст.5 Закону). Частиною 2 ст.5 названого Закону передбачено, що рішенням, прийнятим Президентом України або Кабінетом Міністрів України відповідно до частини першої цієї статті: а) визначається міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, які необхідно залучити до укладення міжнародного договору України та на які може бути покладено забезпечення виконання договірних зобов’язань; б) затверджується персональний склад делегації чи представник України, яким доручається ведення переговорів щодо підготовки тексту міжнародного договору, його прийняття, встановлення його автентичності або підписання, а також відповідні директиви (виділено мною – П.А.) делегації чи представникові України (виділено мною – П.А.). Згідно з частиною 1 статті 7 названого Закону, делегація чи представник України, наділені зазначеними повноваженнями, зобов’язані вести переговори та здійснювати інші дії згідно з наданими їм повноваженнями та директивами, тобто такі директиви безальтернативно (імперативно) є обов’язковими для осіб, які ведуть переговори.
Зверну увагу на окремі положення обвинувального висновку, які наводяться в обґрунтування наявності в діях Тимошенко Ю.В. тих чи інших ознак складу злочину перевищення влади або службових повноважень.
У першому абзаці постанови про притягнення особи як обвинуваченого від 19 травня 2011 р. та першому абзаці обвинувального висновку зазначається, що «у справі встановлено, що Тимошенко Юлія Володимирівна, будучи притягнутою у 2005 році до кримінальної відповідальності на території Російської Федерації за вчинення злочину, передбаченого частиною 3 статті 33 і частиною 2 статі 291 Кримінального кодексу Росії (організація давання хабара, вчинене повторно), що відповідає частині 3 статті 27 і частині 2 статті 369 Кримінального кодексу України, на шлях виправлення не стала та, перебуваючи на посаді Прем’єр-міністра України, у січні 2009 року вчинила тяжкий злочин у сфері службової діяльності».
Виникає запитання, яке юридичне значення зазначеної інформації? По-перше, згідно зі ст.ст.7, 9 КК, правове значення може мати не факт притягнення громадянина України до кримінальної відповідальності за вчинення злочину за її межами, а винесення щодо нього обвинувального вироку в іншій державі. При цьому може бути врахований лише вирок іноземної держави, якщо громадянин України був засуджений за злочин, вчинений за межами України, та знову вчинив злочин на території України. Сам по собі факт притягнення особи до кримінальної відповідальності в іншій державі жодних правових наслідків не породжує.
Обґрунтування у постанові від 19 травня 2011 р. та обвинувальному висновку наявності в діях Тимошенко Ю.В. окремих ознак складу злочину, передбаченого ст.365 КК, є нічим іншим, як міркуваннями слідчого, його припущеннями щодо їх наявності, а не доказами (належними, достовірними і допустимими).
Зокрема, в обвинувальному висновку (с.5-6) стверджується, що «Прем’єр-міністр України Тимошенко Ю.В., діючи умисно, в особистих інтересах, усвідомлюючи безпідставність та необґрунтованість вимог російської сторони <…> бажаючи створити собі позитивний імідж ефективного керівника держави, який зміг розв’язати «газову кризу» у відносинах з Російською Федерацією, та одночасно довести свої попередні твердження про необхідність усунення з «газового ринку» як посередника у постачанні природного газу на України компанії «РосУкрЕнерго АГ», вирішила погодитись на вказані невигідні для України умови та у будь-який спосіб, у тому числі шляхом перевищення службових повноважень, забезпечити укладання контрактів  <…> безвідповідально ставлячись до наслідків своїх дій, допускаючи при цьому заподіяння майнової шкоди державі».
Слід обов’язково враховувати, що повноваження певного органу або певної особи у Законах визначаються досить часто у загальній формі, а також вживанням родових та видових термінів. У таких випадках мова має йти про те, що відповідними термінами позначається не якесь одне конкретне діяння, а певна сукупність дій, конкретизація яких може здійснюватись у підзаконних нормативно-правових актах. Це стосується, зокрема і визначення повноважень Прем’єр-міністра України, першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України, членів Кабінету Міністрів України.
Статтею 44 Закону «Про Кабінет Міністрів України» в редакції, чинній станом на січень 2009 р., передбачалось, що Прем’єр-міністр України керує роботою Кабінету Міністрів України, координує діяльність членів Кабінету Міністрів України. Здійснення зазначених повноважень дістає вияв у вчиненні конкретних різних за формою і змістом діянь, які конкретизуються у Регламенті Кабінету Міністрів України. Зокрема, під координацією діяльності членів Кабінету Міністрів України у Регламенті розуміється проведення нарад, робочих зустрічей та консультацій з керівниками центральних органів виконавчої влади, Ради Міністрів АРК, місцевих держадміністрацій, надсилання їм офіційних листів, заслуховування інформації керівників органів виконавчої влади з особливо важливих питань їх діяльності.
Зверну увагу на те, що статтею 106 Конституції України визнаються не функції, а повноваження ( виділено мною – П.А.) Президента України. При цьому у п. 31 ч.1 ст. 106 Конституції України зазначено, що Президент України здійснює і інші (окрім визначених пунктами 1-30 ч.1 ст. 106) повноваження, визначені Конституцією України. Про функції Президента України у Конституції України не згадується, а тому не зрозуміло, що має на увазі Конституційний Суд України, стверджуючи, що «Президент України виконує певні функції, передбачені Конституцією України  (виділено мною – П.А.), які реалізуються через систему повноважень та їх складових, у тому числі й дискреційних.» у абз. 4 п. 3.2. мотивувальної частини згадуваного рішення Конституційного Суду України зазначається, що «державна функція утворення судів закріплена за Президентом України». Водночас, у п. 23 ч.1 ст. 106 Конституції України утворення судів є різновидом повноважень Президента України.
Такий висновок випливає і з правової позиції Конституційного Суду України, який у мотивувальній частині рішення від 21 червня 2011 р. № 7-рп/2011 у справі за конституційним поданням 54 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про Вищу раду юстиції» (справа про повноваження державних органів у сфері судоустрою), зазначив, що згідно з конституційними принципами поділу влади та незалежності суддів Президент України виконує певні функції, передбачені Конституцією України, які реалізуються через систему повноважень і їх складових, у тому числі й дискреційних».
Таким чином, наведене дає підстави для висновку, що видання Тимошенко Ю.В. вищезгаданих директив не є перевищенням нею влади чи/та службових повноважень у формі вчинення одноособово дій, які можуть вчинятися лише колегіально, оскільки КМ України не наділений правом на видання директив щодо ведення переговорів суб’єктами господарювання – резидентами і нерезидентами – укладення ними контрактів, а Директиви, видані Тимошенко Ю.В., мають двояке правове значення – вони були обов’язковими для Мінпаливенерго та його міністра, який був членом делегації по веденню переговорів і підпис якого міститься на директивах, і мали рекомендаційний характер для делегації НАК «Нафтогаз України».
Лише у § 6 Регламенту Кабінету Міністрів України в редакції постанови КМ України від 18 липня 2007 р. № 950 зазначається, що на своїх засіданнях Кабінет Міністрів України розглядає проекти урядових заяв, декларацій, директив, листів, звернень і меморандумів, а також інші питання, розгляд яких передбачено цим регламентом. Проте (однак) при цьому не конкретизується, що розуміється під директивами КМ України і з яких питань вони видаються.
У обвинувальному висновку не конкретизовано, які саме функції – представника влади чи організаційно-розпорядчі – виконувала Тимошенко Ю.В., видаючи зазначені Директиви, що є обов’язковим. На с. 66 Обвинувального висновку стверджується, що «Тимошенко Ю,В., обіймаючи посаду Прем’єр-міністра України, була представником виконавчої влади та виконувала організаційно-розпорядчі обов’язки, виходячи з обсягу наявних прав і обов’язків, тобто була службовою особою».
Як уже зазначалось, службова особа може бути визнана суб’єктом злочину, передбаченого ст.365 КК, не у зв’язку з тим, що вона обіймає певну посаду і наділяється у зв’язку з цим певними функціями та повноваженнями, а у зв’язку з тим, що нею вчинюються певні, конкретні дії, можливість вчинення яких обумовлюється займаною посадою, і ці дії явно виходять за межі наданих їй прав чи повноважень. Але при цьому, при вчиненні конкретних дій, особа використовує або надану їй владу, або надані їй організаційно-розпорядчі обов’язки, тобто конкретні окремі дії не можуть бути вчиненими і з перевищеннями влади, і з перевищенням організаційно-розпорядчих обов’язків.
У обвинувальному висновку стверджується, що за займаною посадою Тимошенко Ю.В. завідомо знала, що директиви Кабінету Міністрів України приймаються виключно колегіальним рішенням більшістю складу Уряду, а згідно із Законом України «Про Кабінет Міністрів України» та Регламентом Кабінету Міністрів України Прем’єр-міністр України не уповноважений одноосібно видавати директиви.
Як уже зазначалось, у Законі «Про Кабінет Міністрів України» взагалі відсутнє положення щодо видання Кабінетом Міністрів України будь-яких директив, в тому числі з приводу укладення договорів приватного характеру, тому наведене твердження слідчого є його власним тлумаченням норм названого Закону.
У обвинувальному висновку стверджується, що Тимошенко Ю.В. вирішила одноособово прийняти рішення щодо укладання вказаних договорів на вищезазначених умовах. Це твердження є необґрунтованим, оскільки рішення щодо конкретних умов укладання контрактів та їх підписання могло бути прийняте і фактично приймалось НАК «Нафтогаз України», а не Тимошенко Ю.В., якою лише видані рекомендації – директиви щодо бажаних конкретних умов укладання контрактів та визначені граничні, зокрема, цінові межі цих контрактів.
Вельми «оригінальним» є висновок слідчого, що «своїми злочинними діями Тимошенко Ю.В. намагалась створити уявлення про нібито належну роботу очолюваного нею Кабінету Міністрів України, а підписання зазначених контрактів видати за свою особисту «перемогу» на переговорах із вказаного питання, забезпечивши покращення свого особистого іміджу в Україні та за її межами». Оригінальність в тому, що, по-перше, контроль за діяльністю Кабінету Міністрів України є повноваженням Верховної Ради України (п.13 ч.1 ст.85 Конституції України). Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених у статтях 85, 87 Конституції України (ч.2 ст.113 Конституції України). Визнати роботу Кабінету Міністрів України належною чи неналежною може лише Верховна Рада України, а не слідчий у обвинувальному висновку, що він фактично і зробив.
По-друге, слідчим не розрізняються (змішуються) поняття «мотив» і «мета» злочину. Те, що слідчий називає мотивами, є не мотивами, а метою дій. При цьому зазначене твердження є голослівним припущенням слідчого, не підтвердженим якимись доказами.
Частиною 2 ст. 223 КПК встановлено, що в описовій частині обвинувального висновку зазначаються, зокрема обставини справи, як їх встановлено на досудовому слідстві, місце, час, способи, мотиви і наслідки злочину. Відповідно до ч.2 ст.334 КПК, мотивувальна частина обвинувального вироку повинна містити формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним, з зазначенням місця, часу, способу вчинення, форми вини і мотивів злочину. Таким чином, мотиви вчинення злочину мають бути чітко і однозначно визначені у обвинувальному висновку та обвинувальному вироку, незалежно від того, визнані вони чи ні як обов’язкові ознаки суб’єктивної сторони його складу. Проте в обвинувальному висновку таких мотивів як злочинних не вказано.
Необґрунтованим є твердження слідчого, що метою дій Тимошенко Ю.В. було також «довести свої попередні твердження про необхідність усунення  з «газового ринку» як посередника у постачанні природного газу на Україну Компанії «РосУкрЕнерго АГ». «Усунення» компанії «РосУкрЕнерго АГ» з «газового ринку» передбачене Міжурядовим меморандумом між Урядом Російської Федерації та Кабінетом Міністрів України про співпрацю у газовій сфері, підписаним 20.10.2008 р., у якому зазначається, що сторони вітають встановлення з 01.01.2009 р. прямих довгострокових відносин між ВАТ «Газпром» та НАК «Нафтогаз України» з поставок газу в Україну в обсягах, що забезпечують баланс газу для споживачів України. У пункті 2 цього Міжурядового меморандуму Сторони підтвердили прагнення до поетапного переходу протягом трьох років на ринкові, економічно обґрунтовані і взаємно погоджені ціни на імпортований природний газ для споживачів України і тарифи на транзит газу через територію України. Пунктом 3 Міжурядового меморандуму від 02.10.2008 р. Сторони підтримали намір НАК «Нафтогаз України» виступати в якості єдиного імпортера всього обсягу природного газу, що поставляється для споживачів України, а згідно з пунктом 7 названого Міжурядового меморандуму від 02.10.2008 р. Сторони погодились, що вказані вище положення знайдуть своє відображення у комерційних контрактах між відповідними господарюючими суб’єктами.
Міжурядовий меморандум від 20.10.2008 р. підтверджує наміри до поетапного переходу протягом трьох років на ринкові, економічно обґрунтовані і взаємно погоджені ціни на імпортований природний газ, який має постачатися ВАТ «Газпром».
«Усунення» Компанії «РосУкрЕнерго АГ» з «газового ринку» (вжита стилістика обвинувального висновку – П.А.) передбачено також Директивами делегації України на переговори з Російською Федерацією з питань переходу на прямі схеми співробітництва в газовій сфері, затвердженими Указом Президента України від 26 лютого 2008 р. № 165/2008.
Органом досудового слідства Тимошенко Ю.В. ставиться в вину завдання вчиненими нею діями – дачею директив НАК «Нафтогаз України» щодо умов укладання договорів (контрактів) з ВАТ «Газпром» - шкоди майнового характеру (збитків)  «спричинення тяжких наслідків державі в особі НАК «Нафтогаз України» у вигляді збільшення витрат на придбання імпортованого природного газу для виробничо-технологічних потреб в обсязі 3,639 млрд. куб. метрів на суму 194 625 386,70 доларів США, або 1 516 365 234,94 грн., необхідного для забезпечення нормальної газотранспортної системи по транзиту російського газу через територію України та спричинення збитків на вказану суму, яка більше ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян». Механізм спричинення збитків державі на вказану суму органом досудового слідства не визначений, як не визначений і розмір таких збитків. Обвинуваченням в вину Тимошенко Ю.В. ставиться вину завдання збитків не НАК «Нафтогаз України», а «державі в особі НАК «Нафтогаз України»». Однак НАК «Нафтогаз України» є суб’єктом господарської діяльності а не державним підприємством, а тому мова може йти про заподіяння шкоди (збитків) НАК «Нафтогаз України», а не державі.
Склади злочинів, передбачені частиною 1 та частиною 2 ст. 365 КК, є так званими матеріальними складами злочинів, тобто обов’язковими їх ознаками їх об’єктивної сторони окрім самого діяння, є наслідки у вигляді шкоди об’єктам кримінально-правової охорони, альтернативно визначеним у диспозиції частини 1 статті – охоронювані законом права та інтереси окремих громадян, державні інтереси, громадські інтереси, інтереси юридичних осіб – та причино вий зв'язок між діянням службової особи і завданням шкоди зазначеним об’єктам кримінально-правової охорони.
Шкода – поняття цивільно-правове. ЦК України виділяє два види шкоди: 1) майнова (ст. 22 ЦК) та 2) моральна (ст. 23 ЦК). Майнова шкода у ст. 22 фактично ототожнюється із поняттям збитків, хоч сама стаття і має назву «відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди».
При цьому у ст. 22 ЦК виділяється два види збитків: 1) втрати, яких особа зазнала у зв’язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати , які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки), та 2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушено.
Інших видів збитків, зокрема визнання збитками збільшення витрат на придбання товарів (майна) за більш високими цінами ніж ті, за якими вони придбавалось раніше, ЦК України не називає.
У статтях 364, 365 та 367 КК під шкодою розуміється (мається на увазі) шкода в цивільно-правовому розумінні – шкода майнова та шкода моральна (немайнова).
Істотна шкода та тяжкі наслідки можуть бути інкриміновані винному лише за наявності причинового зв’язку між його діянням (дією чи бездіяльністю) та настанням зазначених наслідків. Для цього необхідно встановити, що порушення службових обов’язків передувало настанню істотної шкоди чи тяжких наслідків, що це порушення було їх необхідною умовою і що службова особа усвідомлювала чи повинна була усвідомлювати розвиток причинового зв’язку, тобто те, що її діяння стало причиною настання зазначених наслідків.[1]
У пунктах 3, 4 примітки до ст.364 КК визначено, що у статтях 364, 3641, 365, 3651, 3652, 367 істотною шкодою, якщо вона полягає у завданні матеріальних збитків, вважається така шкода, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а тяжкими наслідками, якщо вони полягають у завданні матеріальних збитків, вважаються такі наслідки, які у двісті п’ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Як зазначалось, у ч.2 ст.22 ЦК України  визначено, що збитками є: 1) втрати, яких особа зазнала у зв’язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки); 2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).
Відповідно до чинного законодавства держава не є власником НАК «Нафтогаз України», держава є засновником НАК «Нафтогаз України» в особі Кабінету Міністрів України (п. 2 Статуту НАК «Нафтогаз України» в редакції постанови КМ України від 25 травня 1988 р. № 747) і власником корпоративних прав Компанії – єдиним акціонером Компанії, якому належить 100% акцій компанії, в особі Мінпаливенерго.
Необхідно чітко розрізняти збитки, завдані суб’єкту господарювання, і збитки, завдані власнику корпоративних прав такого суб’єкта. Зазначені види збитків не є тотожними. Механізми заподіяння збитків суб’єкту господарювання і власнику корпоративних прав у його майні є різними, розміри їх також різняться.
Чинний ЦК України не визначає зміст (склад) збитків та методику їх визначення, як не визначає (взагалі не згадує) зміст завдання збитків володільцю корпоративних прав. Не містять зазначених положень і спеціальні закони – «Про господарські товариства» та «Про цінні папери та фондовий ринок», «про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 р., який набрав чинності 29 квітня 2009 р.
У декількох статтях КК ознакою об’єктивної сторони складів злочинів, передбачених ними, є заподіяння шкоди власникам корпоративних прав:
-         матеріальна шкода в значному розмірі інвестору (ст. 2322 КК);
-         значна матеріальна шкода інвесторові в цінні папери (ст. 2231 КК);
-         істотна шкода (ст. 2321 КК), яка може бути заподіяна емітенту та інвестору.
Проте законодавство, що регулює відносини на ринку цінних паперів, не містить чітких положень щодо змісту шкоди інвесторам в цінні папери.
Таким чином, кримінальне і цивільне законодавство не містить чітких положень (критеріїв) щодо визначення змісту та розміру збитків.
Поняття збитків та їх склад щодо господарських зобов’язань визначається також статтею 224 Господарського кодексу України, у якій під збитками розуміються витрати, зроблені управненою стороною, втрата або пошкодження її майна, а також неодержані нею доходи, які управнена сторона одержала б у разі виконання зобов’язань або додержання правил здійснення господарської діяльністю з другою стороною. Перший вид збитків у ст. 224 ГК України називається реальними збитками, а другий – упущеною вигодою.
Відповідно до ст. 225 ГК України збитками мають вважатися: а) вартість втраченого, пошкодженого або знищеного майна, визначена згідно з вимогами законодавства; б) додаткові витрати (штрафні санкції, сплачені іншими суб’єктами, вартість додаткових робіт, додатково витрачених матеріалів тощо), понесені стороною, яка зазнала збитків внаслідок порушення зобов’язання другою стороною; в) неодержаний прибуток (втрачена вигода), на який сторона, яка зазнала збитків, мала право розраховувати у разі належного виконання зобов’язання другою стороною; г) матеріальна компенсація моральної шкоди у випадках, передбачених законом.
ГК України передбачає можливість затвердження Кабінетом Міністрів України методики визначення розміру відшкодування збитків у сфері господарювання (ч. 6 ст. 225 ГК), однак поки що така Методика не затверджена.
Зверну увагу на відсутність правозастосовних орієнтирів щодо визначення складу та розміру збитків у роз’ясненнях вищих судових інстанцій, зокрема у постановах Пленуму Верховного Суду України. У постанові ПВСУ від 26 грудня 2003 р. № 15  не лише не міститься роз’яснень з цих питань, а й взагалі не згадується про необхідність встановлення причинового зв’язку між діяннями особи, яке визнається перевищенням влади або службових повноважень, та завдання ними шкоди, в тому числі у вигляді збитків.
Таким чином, ні ЦК України, ні ГК України до збитків не відносять додаткові витрати, понесені суб’єктом господарської діяльності, пов’язані із збільшенням вартості товарів, які ним придбаються.
Отже, ставлення в вину Тимошенко Ю.В. завдання нею збитків державі в особі «Нафтогаз України» у вигляді збільшення витрат на придбання імпортованого газу для виробничо-технічних потреб в обсязі 3,639 млрд. куб. метрів на суму 194 625 386, 70 доларів США, або 1516 365 234, 94 грн., необхідного для забезпечення нормальної діяльності газотранспортної системи по транзиту російського газу через територію України та спричинення збитків на вказану суму, яка більше ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян не узгоджується з проаналізованими положеннями ЦК та ГК України щодо визначення поняття та складу збитків як одного із видів шкоди, а саме шкоди майнової.
Шкода (збитки) державі може бути заподіяна лише опосередковано – внаслідок недоодержання прибутку від господарської діяльності НАК «Нафтогаз України», зменшення податкових платежів, збільшення витрат на компенсацію збитків господарюючого суб’єкта тощо.
Органом досудового слідства в обвинувальному висновку конкретно і однозначно не визначено: 1) що саме перевищено Тимошенко Ю.В. – владу чи службові повноваження; 2) при виконанні яких саме функцій перевищено владу чи службові повноваження Тимошенко Ю.В. – функцій представника влади чи організаційно-розпорядчих функцій (обов’язків).
Відповідь на зазначене питання має принципове значення для кримінально-правової оцінки дій Тимошенко Ю.В. як таких, що містять/не містять складу злочину перевищення влади або службових  повноважень, у формі одноособового вчинення службовою особою дій, які можуть бути вчинені лише колегіально, оскільки вжите у статті 365 КК формулювання «перевищення влади або службових  повноважень» свідчить про те, що службовою особою може бути перевищено, з позиції законодавця, або владу, або службові повноваження, а не те й інше одночасно. Органом же досудового слідства Тимошенко Ю.В. інкримінується одночасне перевищення нею і влади, і службових повноважень.
Органом досудового слідства не обґрунтована наявність причинового зв’язку між виданням Тимошенко Ю.В. зазначених Директив та збільшенням витрат на придбання імпортованого газу для виробничо-технологічних потреб, які органом досудового слідства вважаються збитками, заподіяними державі. Як зазначалось, згідно із чинним законодавством та Статутом НАК «Нафтогаз України», Компанія як суб’єкт господарської діяльності відповідає за своїми зобов’язаннями всім належним їй майном, не відповідає за зобов’язаннями акціонерів, а акціонери не відповідають за зобов’язаннями Компанії. Прем’єр-міністр України не може нести відповідальності за результати господарської діяльності суб’єктів господарювання, в тому числі НАК «Нафтогаз України».

Попередній узагальнюючий висновок.
1. Для визнання особи винною у вчиненні злочину обов’язковим є встановлення в її діях всіх обов’язкових ознак складу злочину, передбаченого статтею  (частиною статті) Особливої частини КК. У даному випадку – це стаття 365 КК.
2. Наявність в діях особи конкретних ознак складу злочину, вчинення якого ставиться в вину обвинуваченому, повинно бути належним чином обґрунтовано, тобто ґрунтуватись на достовірних, належних і допустимих доказах.
Органом досудового слідства не обґрунтовано наявність в діях Тимошенко Ю.В. таких обов’язкових ознак складу злочину, передбаченого ст.365 КК, вчинення якого їй ставиться в вину, як діяння у вигляді перевищення влади або службових повноважень, наслідків у вигляді спричинення діями тяжких наслідків, їх розміру, наявності причинового зв’язку між діями і наслідками, спричинення яких ставиться в вину, мотивів і мети видання Тимошенко Ю.В. названих у тексті висновку Директив.
Обґрунтування органом досудового слідства наявності в діях Тимошенко Ю.В. складу злочину, передбаченого ст.365 КК, побудоване здебільшого на припущеннях, умовиводах і особистих судженнях слідчого, а не наведенням доказів, на яких ґрунтується обвинувачення.
Зміст обвинувального висновку свідчить про певну неповноту, упередженість, однобічність досудового слідства.
3. Аналіз матеріалів справи, як вони викладені у обвинувальному висновку, дає підстави для висновку, що органом досудового слідства не наведено належних і достовірних доказів щодо наявності в діях Тимошенко Ю.В. складу злочину перевищення влади або службових повноважень у формі вчинення одноособово дій, які можуть бути вчинені лише колегіальним органом, а тому в діях Тимошенко Ю.В. відсутній склад злочину, передбаченого ст.365 КК України (у формі вчинення одноособово дій, які можуть бути вчинені лише колегіально). 
Даний висновок не є експертним висновком (у значенні, в якому термін «висновок експерта» вживається у статтях 75-77 КПК України, оскільки, по-перше, чинне законодавство не передбачає такого виду експертизи як правова (юридична). По-друге, правова експертиза – кримінально-правова оцінка діянь, які ставляться у вину особі з позиції їх злочинності/не злочинності (кримінально-правова кваліфікація) – здійснюється безпосередньо органом досудового слідства, прокурором і судом (суддею).

Даний висновок є науковим висновком – кримінально-правовою оцінкою діянь, які ставляться у вину особі, яка здійснена фахівцем у галузі кримінального права, а тому він відображає лише власну точку зору фахівця, який здійснював таку кримінально-правову оцінку. 
Науковий висновок фахівця в певній галузі знань дається ним від свого імені, він не є обов’язковим для особи, яка провадить дізнання, слідчого прокурора і суду, незгода з ним не повинна мотивуватись у відповідних постанові, ухвалі, вироку.
Положення наукового висновку можуть використовуватись і враховуватись або не враховуватись особою, яка провадить дізнання, слідчим, прокурором чи судом при кримінально-правовій оцінці (кваліфікації) діяння, відповідно, підозрюваного, обвинуваченого чи підсудного.

Канд. юрид. наук,  професор                                    Андрушко П.П.Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – 7-ме вид., переробл. та допов. – К.: Юридична думка, 2010. – С. 1049

вівторок, 16 серпня 2011 р.

Юридичні докази у справі Юлі Тимошенко



Виступ Юлії Тимошенко в суді. Стенограма від 24.06.2011.


- Пане суддя, уважно вивчивши матеріали справи, я прийшла до висновку, що тут є три ключові закиди на мою сторону:
Перше: це те, що я усвідомлювала, що зазначені у директивах, які я підписала, умови контракту продажу природнього газу у 2009-2019 роках для споживачів України є ніби-то економічно невигідними та неприйнятними для України і призводять до спричинення збитків державі.
Друге: що я, з метою формування по відношенню до себе позитивного іміджу, прийняла та ніби-то затвердила своїм підписом та печаткою Кабінету Міністрів письмові директиви ніби-то Кабінету Міністрів України для делегації НАК Нафтогаз на переговорах з ВАТ Газпром щодо укладання контракту з купівлі-продажу газу.
І третє, що зазначені якби-то умисні протиправні дії, привели до матеріальних збитків державним інтересам в особливо великих розмірах на суму 194 млн 600 тис долл.
Хочу заявити, що слідчі, генеральний прокурор, його заступники дуже добре знали, що в моїх діях не має жодного порушення закону, але не зважаючи на це вони цей абсурд доводять сьогодні до судового фарсу.
Я хотіла би пояснити відносно тих обвинувачень, які викладені в клопотанні, наступне: умови, в яких підписувався цей контракт, були неможливими для ефективних і вигідних переговорів для України. Чому? Тому що 4 січня 2006 року була підписана спеціальна угода керівниками Газпрому, НАК Нафтогаз України та РосУкрЕнерго. В цій угоді була розірвана зв"язка транзита та природнього газу в частині ціни, тобто якщо до 2006 року існувала дуже чітка зв"язка ціни на транзит і ціни на газ, то все це було зруйновано. Наступне що було зроблено цією угодою: у України як у держави і у НАК Нафтогазу як у державного підприємства, було забрано право прямих контактів з Туркменістаном, Узбекістаном та Казахстаном, там де ми могли отримати альтернативні до російських джерела природнього газу. А крім того поставили крапку на можливості отримати вигідну ціну на газ. Крім того цією угодою, я підкреслюю, зафіксована ціна на транзит природнього газу на рівні 1,6 долл на 100 км через територію України до 1.01.2011 року. І коли мені закидають, що я там десь невигідно встановила плату за транзит, треба читати слідчим і суду ці документи, якими до 2011 року була зафіксована ціна вартості транзиту. А крім того було повністю відпущено ціну на природній газ, яка вже не залежала від ціни на транзит. Я хочу нагадати вам, коли я працювала прем’єр-міністром в 2005 році ціна на газ була 50 долл за 1000 куб м газу. І тоді ми мали можливість отримувати середньо-азійський газ і тоді ми мали можливість отримувати ціну на транзит пов’язану з ціною на газ. І якщо би Росія піднімала ціну на газ, автоматично на таку ж суму піднімалася б ціна на транзит. Коли мене звільнили з посади прем’єр-міністра за те що я, в тому числі, виступила проти тіньової компанії РУЕ і в той же час звільнили Олександра Турчинова  за те, що він почав розслідування проти РУЕ, після того в 2006 році 4 січня компанію РУЕ зробили монополістом поставки природнього газу в Україну, де ми вже не могли ухилитися від корупції, від зловживань, від безмірного зростання цін на газ. Крім того цій компанії на 25 років здали газо-транспортну систему і газові сховища України в аренду в 20 разів нижче ринкової ціни. Хто за це буде відповідати і коли? І хто за це коли-небудь подивиться в очі правосуддю? І в таких умовах я вимушена була як прем’єр-міністр вести питання, які стосувалися забезпечення України вже тепер тільки одним російським природнім газом. Я також хочу зазначити, що всі ці передумови призвели до того, що Російська Федерація отримала право ставити Україні одночасно політичні ультиматуми разом з ціною на російський газ. Власне кажучи, люди, які це підписали, і люди, які на той період це освятили, я маю на увазі президента Ющенка та прем’єр-міністра Єханурова, вони поставили крапку на можливості України вести ефективні і вигідні для держави переговори. Але не зважаючи на те, я все ж таки, керуючись угодою між КабМіном України та КабМіном Російської Федерації, яка була підписана і ратифікована у 2001 році, провела переговори з прем’єр-міністром Росії і на основі цих переговорів я підписала меморандум. В цьому меморандумі було передбачено, що по-перше,
ми прибираємо між Україною та Росією тіньового посередника РосУкрЕнерго. І це була моя принципова позиція - корупцію з газової сфери треба було видаляти. І сьогодні народ України споживає наслідки того, що Янукович повернув компанію РУЕ на газовий ринок, тому що у народа України підвищилися ціни на український природній газ для свого власного споживання, підвищилися ціни на теплову енергію, на гарячу воду саме тому, що зараз запущена компанія РУЕ і згідно оцінкам експертів власник цієї компанії тільки за останні півтора роки збільшив свої офіційні статки на 540% за рахунок пенсіонерів, за рахунок зубожілих людей в державі, за рахунок кожного, хто зараз споживає газ і гарячу воду. Це є наслідки, з якими я боролася і мені вдалося домовитися з Росією тоді корупцію припинити. Друге, в меморандумі ми домовилися, що ми зберігаємо для України пільгові ціни до 2012 року. При чому зберігаємо на базі того, що ми підпишемо на 2009 рік. Ми також домовилися, що ми готуємося до поетапного переходу на ринкові ціни протягом трьох років, тому що якщо Україна хоче бути незалежною державою, хоче сама будувати свою політику і свою стратегію, ми зобов’язані отримувати не політичну ціну на газ, а ту ціну на газ, яку отримують сусідні країни в ЄС. Я би сказала, що в Україні діє організоване злочинне угрупування на чолі з президентом Януковичем, яке через РУЕ сьогодні нечесно забирає у українців ці копійки, які вони отримують у вигляді пенсій і зарплат. Я також хочу поінформувати зараз суд,  що під час підписання цього меморандуму ми домовилися про ціну на газ в 235 долл за 1000 куб м на 2009 рік яка була в двічі нижче, я підкреслюю, вдвічі нижче, ніж ринкова ціна на той період. Те, що ця ціна вдвічі нижча підтверджується офіційною довідкою, яку нам надали керівники уряду Польщі, де вони зазначили, що на той період, коли була газова криза, і коли підписувалися всі угоди, для сусідньої Польщі ціна на російський природній газ була 510 долл за 1000 куб м. Вони оновили зараз це підтвердження, яке датоване 12.05.2011. Ціна на газ, як свідчить з експертиз, була 232.90 долл  за 1000 куб м, що було вдвічі нижче ринкової ціни. Тому не зважаючи на складні умови, які були створені під час газової кризи, мені як прем’єр-міністру вдалося і добитися і підписати пакет газових домовленостей, який на 2009 рік встановлював ціну на газ 232 (народ навмисно вводять в оману, плутаючи базову ціну 450 в формулі, а в формулі базова ціна - це ринкова ціна на той момент, коли підписується угода). І слідчі проігнорували, що до базової ціни в директивах була зазначена 20% скидка, а крім цього пакет угод, який був підписаний, зазначав, що на 70% з 1.01.2010 року буде підвищено плату за транзит російського газу на теріторією України, що принесе 3 млрд долл в казну НАК Нафтогазу. Так в чому були невигідні контракти? І що заважає зараз Януковичу і Азарову так само підписати скидки, так само підписати систему забезпечення природнім газом, як це було при мені? І хочу також зазначити для ЗМІ і для суду, що на той період, коли підписувалися газові угоди мною, під час кризи в 2009 році (точніше у той період, коли забезпечувалось підписання тієї угоди), ціна бареллю нафти була 147 долл і це була рекордно висока ціна. Зараз вона складає 110-115 і я не розумію, чому для країни оголошують ціну 500 долл. Я вважаю, що це за спиною України, українського народу, іде змова при якій готують інформаційну базу для того, щоб здати ГТС України. Тому що інакше здача ГТС України, яка коштує 150 млрд долл, пройде з великим скандалом в Україні.
Крім того, я хотіла би також зазначити, що угода є типовою рамковою угодою для всіх країн, які отримують російський природній газ. Я підкреслюю - для всіх країн, включаючи Білорусь і Молдову. А потім до цих рамкових типових угод ще додатково додаються щорічні протоколи, які забезпечують певну систему домовленостей, які дають право отримувати російський газ по тій ціні, яка буде на цей рік домовлена. І ще останнє відносно вигідності для України пакету домовленостей: це те, що Україна на той час, у 2009 році, мала найдешевшу ціну на газ з Росії по відношенні до всіх країн, включаючи Молдову. І тільки Білорусь, яка будує відповідні стосунки з РФ, тобто будує майже одну державу, мала ціну нижчу за Україну. І після того власники РУЕ, якими є президент і екс-президенти,  і в тому числі люди які зараз представляють владу можуть стверджувати, що я щось зробила для України невигідно? Це вони - корупціонери і злочинці, це вони мусять перед судом відповідати!
 Тепер далі, що стосується цих підписаних мною домовленостей: я хотіла би також зазначити, що вони відбувалися під час газової кризи. Чому виникла ця криза?  Тому що 30.12.2008, коли керівник НАК Нафтогазу мусив підписати пакет угод по ціні 235 і без РУЕ, коли практично все вже було готове і запарафоване, коли я очікувала керівника НАК Нафтогазу з підписаними контрактами, в цей час 30 грудня передзвонив екс-президент України Ющенко пану Дубині і сказав: "Терміново залишай переговори, відмовляйся підписувати контракти без РУЕ і повертайся назад в Україну. Я тобі забороняю підписувати ці контракти." І Дубина, який пояснював, що ціна 235 - це найвигідніша ціна і що нам не треба сьогодні залишати РУЕ як тіньового посередника, вимушений був під тиском президента кинути переговори, не підписати документи і поїхати назад в Україну. Що викликало крайній рівень обурення з боку російської сторони і російська сторона на наступний день заявила, що газ для України буде по 450 долл, я підкреслюю, що обман написаний в усіх матеріалах кримінальної справи, складеної слідчим. Ціна 450 виникла не під час мого візиту в Росію, коли вже панувала криза в Європі і в Україні, а ціна 450 була оголошена після того, як Ющенко захотів залишити компанію РУЕ і відкликав Дубину з переговорного процесу. І саме тоді Росія повністю денонсувала всі наші попередні домовленості і заявила про ціну 450 і сказала, що іншої ціни підписано не буде. Крім того, причиною кризи була також заборгованість, яка утворилася у компанії РУЕ перед Газпромом, в 1,7 млрд долл. Це значить, що Україна за газ сплатила РУЕ, витягуючи останні копійки під час фінансової кризи з держбюджету, А компанія РУЕ 1,7 млрд від України отримала, а до Росії не перерахувала. 1,7 млрд долл втратилися на шляху на тіньових офшорних рахунках компанії РУЕ. І тоді Росія поставила другий ультиматум: поки Україна з бюджета не заплатить за компанію РУЕ 1,7 млрд долл, доти не буде постачання газу. Хочу нагадати, що в той час була фінансова криза, в той час Україні допомагав МВФ, і в той час ми ледве-ледве збирали копійки на виплату пенсій і ЗП. І в той час нам поставили ультиматум: заплатити 1,7 млрд долл. за той газ, який Україна вже проплатила. Але саме тому, що РУЕ не проплатила той газ, який був отриманий Україною і зберігався в її газових сховищах, саме тому, що в угоді НАК Нафтогаз, Газпромом і РУЕ було передбачено, що якщо РУЕ не гасить свої зобов’язання, то гасить Україна, ми вимушені були знаходити шлях виходу. І тоді РФ в особі Газпрому, запропонувала купити нам той газ, який не оплатила РУЕ. І ми придбали цей газ по тій ціні, по якій, до речі, цей газ був проданий РУЕ - це 153, 90 долл. Що це значить? Це значить, що РУЕ купувало газ по 153 долл за 1000 куб м, а Україні продавало по 179, 50 долл., наживаючись на нашій біді. І це дало нам шанс встановити ціну на газ в кризу 232 долл. Все разом - це 4 угоди, які були підписані. Це дало можливість Україні вийти з кризи. І плюс меморандум, який зберігав всі пільгові умови на три роки. Що ще треба було Януковичу отримати в руки для того, щоб нормально забезпечувати Україну природнім газом? Нічого! Все, що відбувається з газом в Україні - це свідомий домовлений в кулуарах грабунок України. І вони це роблять свідомо по домовленості.
А тепер щодо моїх компетенцій. В матеріалах справи зазначено, що я перевищила свою компетенцію, підписавши директиви якби-то уряду, які мусили прийматися колегіально. То я хочу запитати тут у високоповажних прокурорів і вас, пане суддя, і у цих запроданих слідчих, у яких призвище нечвоглоди: хіба слідчий, що незаконно порушив кримінальну справу не знав, що для закону про міжнародні договори не передбачено ніяких директив Кабінету Міністрів для підписання угоди між господарюючими суб’єктами? Що, слідчий, який фальшував кримінальну справу, не знав, що є заключення міністерства юстиції, підписане Лавриновичем? Він що, не знав, що є заключення заступника генерального прокурора пана Кудрявцева, де чітко написано, що не потрібні директиви уряду для укладання угод між господарюючими суб’єктами? І тому я стверджую, що згідно закону про міжнародні договори резолюції Кабінету Міністрів було не потрібно. Хіба вам не відомо, що по міжнародним конвенціям я як тодішній прем’єр-міністр мала право вести переговори без будь яких довіреностей та директив? Це - моє право, тому що я була прем’єр-міністром. І я вела переговори, користуючись своєю компетенцією з прем’єр-міністром Росії. І ми досягли домовленостей, тому що в той час публічно заявив Дубина (і це можно подивитися в публічних джерелах засобів масової інформації) що він не здатний далі вести переговори, бо вони заведені паном Ющенком в глухий кут. І тоді я підключилася до цих переговорних процесів, тому що кожну добу в Україні і в Європі могли відбутися надзвичайні екстремальні події, тому що газ був припинений для постачання як в Україну, так і в країни Європейського Союзу. Ви подивіться покази всіх працівників НАК Нафтогазу тих часів, які говорять про те, що країна працювала в надаварійному режимі, коли кожен день Україна могла розморозити всю свою паливну систему, а крім того і система енергетики могла розвалитися, тому що газ постачався на теплові електростанції. Ви розумієте, яка відповідальність лежала на мені як на прем’єр-міністрі в той час, коли президент країні повністю  себе відсторонив від переговорного процесу, поїхав кататися на лижах в Буковель і кинув країну на призволяще для того, щоб зберегти РУЕ як посередника? І на мені одній лежала відповідальність як забезпечити газом Україну і як забезпечити газом всі країни європейського союзу, які по суті з України не виїжджали - тут були їх представники. Да, я провела переговори згідно своєї компетенції з прем’єр-міністром Росії. Так, ми домовилися про ціну на газ сукупно 232.90 долл., чого було просто більше, ніж достатньо. І свої власні директиви, які я вважаю дорученням, я дала міністру палива та енергетики, про що він розписався на цих директивах, що він їх отримав, і згідно статуту НАК Нафтогазу, де передбачено, що керування НАК Нафтогазом здійснюється міністерством палива та енергетики, він передав ці директиви в моїй присутності керівнику НАК Нафтогазу. Я, як прем’єр-міністр давала доручення, обов’язкові до виконання міністру палива та енергетики. При чому якщо читати директиви, то зразу стає зрозумілим, наскільки брудна і цинічна йде пропаганда в Україні, де сказано, що я привезла для України ціну 450 долл. - це не відповідає дійсності. Саме тому постанова про порушення кримінальної справи мусила бути зразу скасована Печерським Судом, якби там не сиділи такі самі запроданці, як і в Генеральній Прокуратурі. Але залишили цю постанову і далі продовжують мене невідомо в чому обвинувачувати. А тепер, давайте продовжимо далі: зрозуміло, що я свої власні директиви мала право підписувати, що спеціальним порядком про Кабінет Міністрів передбачено, що на мій підпис ставиться спеціальна печатка Кабінету міністрів. Що не так? Або хай мені прокурори покажуть, де в директивах написано, що це директиви Кабінету міністрів!
І третє, до чого я хочу перейти, це якби-то матеріальні збитки, які нанесені державі. Я хочу, щоб зараз всі послухали, як ця унікальна Генеральна Прокуратура порахувала збитки. Вона порахувала, що ціна на газ підвищилася до 232 долл. Порахувала, що технічний газ для транспортування був вже не 179, а 232 долл і підвищення ціни на газ порахували як збитки. Я хочу просто вам сказати, що Трансгаз і НАК Нафтогаз - це два різних господарюючих суб"єкта. Запам"ятайте це! І ціна на технічний газ, яка передала від НАК Нафтогазу Трансгазу була підписана далеко до початку взагалі газової кризи і до підписання будь-яких контрактів. Ця угода була підписана і там стояла ціна на газ нижча, ніж в 2008 році. Що, ігноруються контракти,  ігноруються всі повністю документи, коли треба сфальшувати справу? Я стверджую, що ніяких збитків там не було, тому що угода підписана про постачання технічного газу від НАК Нафтогазу Трансгазу до того, як були підписані ці контракти. І саме тоді, за рахунок надлишку видобудку українського газу, за рахунок газу, який був в сховищах нами влітку закачаний, за рахунок іншого газу, який в тому числі купувався НАК Нафтогакзом, ціна була сформована нижча на технічний газ, ніж у 2008 році. Що робить прокуратура? Прокуратура примушує фальсіфікувати первинні документи, переписувати всю звітність Трансгазу і НАК Нафтогазу, щоб показати, що ціна на газ технічний була 232 долл. Просто люди, у яких немає ні совісті ні моралі ні розуму. Вони сфальшували всю первинну документацію. Але, як кажуть, бог шельму мітить: вони просто по своїй глупості забули, що кожен рік у НАК Нафтогазі і Трансгазі проводиться спеціальний аудит "Ернст енд Янг" (це одна з надпотужніших аудиторських компаній світу, яка вивчає всю документацію НАК Нафтогазу, робить її відкритою для всього світу). І коли я була у слідчого, я просто слідчому показала, що безпосередньо в інтернеті на сайті НАК Нафтогазу розміщене аудиторське заключення "Ернст енд Янг" за 2009 рік, де на сторінці 34 зазначено, що на транспортування нафти і газу в 2008 році використано 6,5 млрд грн, а в 2009 - 5,5 млрд грн.

І у "Ернст енд Янг" є вся первинна документація, яка підтверджує ці цифри. Слідчі просто поспіхом фальшували справу і не зрозуміли, що є офіційний міжнародний аудит, який говорить про те, що Трансгаз не з збитками працював 2009 рік, як це стверджується в обвинуваченнях прокуратури, а з млрд прибутком. І сфальшована справа сьогодні ігнорує ці факти. Коли Печерський суд розглядав незаконність порушення кримінальної справи, вони проігнорували і про це суддя Супрун, якщо її взагалі можно так називати, написала, що вона не хоче аналізувати ці документи, які були в справі до її порушення, які були у слідчого до того, як він виніс постанову про порушення кримінальної справи. Так скажіть будь ласка, як можна жити в країні, де нахабно фальшуються справи, де нахабно фальшуються експертизи, де прокурори захищають фальсіфікат, а судді його затверджують?
І останнє, що я хочу сказати в цій справі, що все питання по газу в Україні починаючи з 2006 року, це питання великої корупції. І саме тому я звернулася до Нью-Йоркского суду, якій зараз розглядає питання залучення цієї справи до впровадження, де я виклала всі оці брудні речі, які відбуваються на чолі з діючим президентом України. Я також передала до Нью-Йоркского суду, знаючи, що в Україні немає судів в принципі, всю базу, яка доказує це, тому що Міжнародний Валютний Фонд, який давав Україні гроші, в тому числі використовував гроші платників податків Сполучених Штатів. І ті гроші, я стверджую, які отримали від МВФ, були перераховані на оффшорні рахунки компанії РУЕ опосередковано через фальшоване рішення, яке було у Стокгольмському арбітражі. Вони в Стокгольмському суді підписали мирову угоду, якою погодилися віддати Фірташу майже 4 млрд долл, і в тому числі, 600 млн долл штрафних санкцій, які добровільно погодились заплатити. Скажіть будь ласка, це не злочин? Це - злочин! І я думаю, що якщо не в українських судах, то в міжнародних судах я управу на всіх цих людей знайду. І боротися буду до останнього свого дихання, тому що на жаль в Україні через бідність сьогодні дуже мало людей які мають свободу говорити те, що власне сьогодні треба говорити публічно. Сьогодні всі на прикормі або на гачках, кримінальних справах, або вони десь на посадах або їх родичі чи близькі. Я маю свободу називати речі своїми іменами, і тому вони запланували через такі залежні суди помістити мене до в"язниці. Но я хочу сказати, що їм це не допоможе, і мій голос із в"язниці буде ще гучнішим, ніж зараз, тому що мене буде чути весь світ. Так, як і зараз чує. Тому, шановні співучасники всіх цих подій, я хочу вам сказати: не беріть гріх на душу перед країною, не переді мною, і не доводьте країну до абсурду, де горстка мафії приватизувала Генеральну Прокуратуру, суди, СБУ, всі слідчі органи, і сьогодні розпоряджається цим в своїх кримінальних інтересах. Я з цим буду боротись. і дорогі друзі, хочу вам сказати, що якщо буде сфальшовано все це в цьому суді, я обов"язково доведу свою невинуватість як казав якби-то президент України (він чомусь вирішив, що треба поміняти всю сутність кримінального судочинства і не їхні слідчі мусять доводити мою провину, а я мушу доводити невинуватість). То я хочу вам сказати, що в Європейському суді з прав людини будуть розставлені, я переконана, всі крапки над і, тому що такого "беспредєлу", як ви сьогодні допускаєте в Україні, в міжнародній спільноті такого не допустять ніколи. Тому відповідати будете дуже швидко, і я переконана, що рішення Європейського суду з прав людини зупинить цю вакханалію, яка сьогодні, до речі, має місце в Україні.
А я, і команда, яка зі мною, а також міліони людей, які хочуть бачити свою Україну не під ігом мафії, а під правом, конституцією і законом, обов"язково виборять для України це право.

Слава Україні!


Фрагменти допитів:



Щодо директив.

Допит екс-голови НАК Нафтогаз О.Дубини
Тимошенко: "Скажіть, будь ласка: а на цих директивах є хоч щось, що нагадує, що це директиви Кабінету Міністрів? От просто коли ви зараз заглянули, подивилися більш уважно…"
Дубина: "Нет, это не напоминает директивы Кабинета министров."
Тимошенко: "А чи не можете ви, враховуючи, що ми всі – і Олег Вікторович, і Юрій Васильович Продан, і я – всі знаходились в одній кімнаті, пригадати: хто остаточно передав вам директиви, які мною затверджені, вже з підписами усіма і всіма реквізитами?"
Дубина: "Як було в хронології. Чтобы не говорили, что у кого-то пропала память. Папка пришла ко мне от Юлии Владимировны. Из моих рук ее получил Юрий Васильевич Продан. Он их подписал и отдал назад мне в руки."

Тетяна Корнякова (Екс-заступниця генерального прокурора): "Відповідно до вказаних висновків інституту, директиви делегації НАК "Нафтогазу України" на переговори з ВАТ "Газпром" стосовно укладення контракту купівлі та продажу природного газу у 2009-2019 роках, затверджені Тимошенко Юлією Володимирівною 19 січня 2009 року, не можуть кваліфікуватися як директиви уряду, затвердження яких регулюється законодавством України".


Володимир Нагребельний (заступник директора Інституту держави і права імені Корецького): "У законі неможливо прописати способи реалізації повноважень прем'єр-міністра. Оскільки немає законодавчого визначення поняття директив, а я пояснював це в Генпрокуратурі, директиви у даному випадку – це спосіб реалізації повноважень прем'єр-міністра стосовно суб’єкта господарювання. В даному випадку – це НАК "Нафтогаз України". За змістом я приймаю їх як доручення прем'єра керівнику господарюючого суб’єкта"
Тимошенко: “Скажіть, я, як прем'єр-міністр на той час, мала право вести переговори з прем'єр-міністром РФ на цю тему без додаткових повноважень для мене від Кабміну?"
Нагребельний: "Як додаткові повноваження? Вони напряму випливають з конституції і статті 44 закону "Про Кабмін" "

Щодо печатки.

Василь Павлюк (екс-голова управління документального забезпечення секретаріату Кабінету міністрів): " Є норма, згідно з якою, печатки використовується для засвідчення підписів посадових осіб. Тоді велика гербова печатка Кабінету міністрів проставляється на документах, підписаних керівництвом Кабінету міністрів. При цьому, наявність печатки не визначає правильно чи неправильно підготовлений документ, він просто засвідчує підпис."
Тимошенко: “Скажіть, будь ласка, чи може бути поставлена велика гербова печатка на підпис прем'єр-міністра, якщо документ, на якому стоїть підпис прем'єр-міністра, не голосувався Кабінетом міністрів?”
Василь Павлюк: "Може, оскільки печаткою засвідчується підпис посадової особи. В секретаріаті Кабінету міністрів для колегіальних рішень, ухвалених на засіданні Кабінету міністрів, використовується штамп "Прийнято на засіданні Кабінету міністрів" або "Затверджено Кабінетом міністрів" з виказанням номера протоколу та дати. В даному випадку був документ затверджений посадовою особою."
Тимошенко: “А на рішеннях уряду ставилась велика гербова печатка?”
Василь Павлюк: “Ні”



Щодо ціни на транзит.

Допит екс-міністра палива та енергетики Ю.Продана.
Юрій Продан: "Україна не могла наполягати на підвищенні вартості транзиту газу до Європи, оскільки незмінна ставка повинна була діяти до 2011 року. Прем`єр-міністр Росії Володимир Володимирович Путін говорив, що ми маємо чіткий договір на транзит, і ми повинні його виконувати"

Щодо можливості реверсного режиму роботи української ГТС.

Допит екс-голови НАК Нафтогаз О.Дубини.
Тимошенко: "Скажіть, будь-ласка, коли запустили в реверсному режимі всю цю систему (ГТС), чи вся територія України тоді забезпечувалась газом, чи були певні "острови", які випадали з реверсного забезпечення?"
Дубина: " Мы уменьшили потребление собственных предприятий и увеличили производство газа собственной добычи, что было технологически неправильным. Но при этом те газопроводы, которые уходили на граничащие территории Украины, теряли все время давление, т.е. газа нам могло хватить, но при этом не хватало давления для подачи его населению. "
Тимошенко: "Тобто сама реверсна подача робила неможливим подачу під тиском газу на окрему теріторію України?"
Дубина: "Да"
Тимошенко: "Споживання країни природнього газу на той час складало 320 млн куб м на добу. Скажіть будь-ласка, який максимальний обсяг подачи газу на країну могла забезпечити реверсна система, викачка газу з газових сховищ, яка технічно була можлива і плюс власний видобуток? Тобто з цих 320 скільки ми могли закрити щодобово? "
Дубина: "220"
Тимошенко: "Скажіть, будь-ласка, при такому максимумі 220 млн куб на добу скільки діб можливо було працювати?"
Дубина: "220 невозможно было вообще. 220 это могло быть лишь на протяжении недели"
Тимошенко: "Скажіть, будь-ласка, а реверс чи був передбачений якимось документами, наскільки для України це було ризиковано?"
Дубина: "Проектного решения по этому поводу не было. Никаких технических протоколов, никаких технических решений по этому поводу у нас не было."

Щодо РосУкрЕнерго та особистої ролі Ющенка

Дубина: "...Мы не имели связки между ценой на газ и ценой на транзит потому, что это не было подкреплено с 2006 года ни одним "межправом"..."
Тимошенко: "Скажіть, будь-ласка, ви можете стверджувати, що до таких результатів ми дійшли тому, що все це було підписано за посередництвом компанії РосУкренерго?"
Дубина: "Да... Но я думаю, что политическое решение принимал же тогда Виктор Андреевич, пусть он расскажет..."
Тимошенко: "Як так сталося, що зірвалося це підписання 31-го грудня 2008-го року?"
Дубина: "Когда было объявлено, что нас такая цена не устраивает, то, опять же..., я не видел этих документов, но я могу утверждать очень чётко, что мне было сказано со стороны Миллера: "Ты сейчас говоришь о 235-ти. А у меня есть письмо RosUkrEnergo о том, что они готовы купить весь объём по 285. Со слов Ющенко. То есть это их ставка".
Тимошенко: “Скажіть, будь ласка: а ви взагалі знайомі з засновниками та керівниками компанії RosUkrEnergo? Як ви зустрічалися з ними, вели якісь діалоги?”
Дубина: “Да, я знаком. И встречался я с ним только в администрации президента.”
Тимошенко: “А де саме в адміністрації?”
Дубина: “Три раза в кабинете у Виктора Андреевича. Два раза в кабинете Балоги.”
Тимошенко: “Скажіть, будь ласка: Віктор Андрійович Ющенко підтримував компанію RosUkrEnergo?”
Дубина: “Ну, наверное, да. Больше да, чем нет.”
Кірєєв: “Свідок, скажіть, вам ця обставина відома особисто чи зі слів третіх осіб?”
Дубина: “Те, що підтримував? Я ж сказав "так". Більше так, чим ні. Так?”
Кірєєв: “Звідки ви про це знаєте?”
Дубина: “Я зустрічався з представниками RosUkrEnergo в кабінеті Віктора Андрійовича.”
Тимошенко: “Скажіть, будь ласка: Ющенко Віктор Андрійович відкликав вас 31-го грудня, щоб не дати вам підписати ці контракти?”
Дубина: “Так, він відкликав, щоб я не підписував ці контракти.”

Олексій Міллер (голова правління РАО Газпром): "Да, действительно, в конце декабря премьер-министры России и Украины пришли к соглашению, и наши компании были готовы договориться о цене газа $235 за 1000 куб. м. при условии совместных экспортных операций с территории Украины, RosUkrEnergo тогда предложило покупать газ для Украины по цене $285".
"За счет этого компания рассчитывала остаться на рынке. Но несмотря на это, российская сторона от договоренностей по переходу на прямые контракты не отказалась. А 31 декабря, как вы знаете, президент Украины отозвал делегацию НАК "Нафтогаз Украины" с переговоров"
Москва. 20.01.2009. INTERFAX.RU
http://www.interfax.ru/business/txt.asp?id=57933
Хочу розібратися з юридичної точки зору, як людина, котра часом контактувала з представниками судової гілки влади.

Що маємо?
Трансляції суду нема.
Суддя Кірєєв - заляканий і непрофесійний новачок, з нульовим суддівським авторитетом, раніше мав тільки дрібні справи, в основному адміністративні. Явно не годиться як суддя для справи такого масштабу.
Тексту обвинувачення від прокуратури нема. Відомо тільки, що воно написане на багатьох десятках сторінок ( адвокати кажуть, що знайшли помилки десь на 50-х сторінках, і напевно то не останні сторінки) і його зачитували годинами.
http://www.unian.net/ukr/news/news-447320.html
От, знайшов.
>>>Обвинувальний висновок складається із 73 сторінок. Минулого разу на зачитування було витрачено понад три години. Як і попереднього разу, обвинувальний висновок зачитує прокурор Лілія Фролова.
http://tyzhden.ua/News/26924
Зачитували обвинувачення повторно, бо перший раз зачитували, коли Юльку вигнали з суду. А в принципі обвинувачувати людину, коли вона сама відсутня - абсурд. Ну виправилися. http://www.pravda.com.ua/news/2011/07/22/6411118/
В самому тексті - грубі помилки, плутаниця в датах, іменах, подіях.
http://www.pravda.com.ua/news/2011/07/22/6412791/
Суддя відмовився повертати справу назад в прокуратуру на доопрацювання.
>>>За його словами, КПК, на який посилається захист при клопотанні, "не передбачає повернення" справи до прокуратури.
http://www.pravda.com.ua/news/2011/07/22/6413090/
Хоча насправді в КПК нема таких обмежень.
Саме обвинувачення схоже на грубий флуд, бо не сказано головне - де подія і склад злочину. Взагалі у всіх нормальних країнах це головне для сторони звинувачення - сформулювати чітко, ясно і коротко, зрозуміло для підсудного в тому числі: де, коли і при яких обставинах відбувся злочин, а також які закони і статті законів (номери, назви, дати прийняття закону) були порушені. Це як абетка судочинства, без того ніякий суддя не береться за справу, поки точно не побачить, який закон і параграф його були нарушені. Нема порушееного закону - значить діє презумпція невинності, все.
На прохання адвокатів Юлі чітко сформулювати подію і склад злочину (http://www.pravda.com.ua/news/2011/07/22/6413530/) суддя і прокурори впали у ступор і почали ліпити гнилі відмази: знов спробували перечитувати весь той флуд на години, потім псля чергової перерви суддя заявив, що називати порушені закони... не обов"язково, мовляв, докази в них є, але вони зараз не можуть бути розголошені (такі секретні?), а все одно суд треба починати і без називання порушених законів, а вже потім в суді розбиратися.
Наша юриспруденція - гірше, ніж в "Алісі в країні чудес"... Сталінсько-вишинські процеси...
-----
>>> http://www.pravda.com.ua/news/2011/07/22/6413792/
Після цього Тимошенко в черговий раз почала вимагати, щоб суддя вказав, яким конкретно нормативним актом директиви зобов’язані прийматися колективним рішенням уряду
"Я підписала директиви. Це правильно. В чому мій злочин, якщо нормативними актами не передбачено колегіального рішення?", - заявила вона.
У відповідь на це Кірєєв заявив, що Тимошенко "змушує суд вдаватися до оцінки доказів, що не передбачено на даній стадії розгляду".
У свою чергу представник державного обвинувачення наголосила, що "суд не може вийти за межі обвинувачення висунутого досудовим слідством".
"Суд навів доводи, висунуті досудовим слідством, все інше це оцінка доказів і на це є інша стадія розгляду", - зазначив представник обвинувачення.
-----
http://www.pravda.com.ua/news/2011/07/22/6413826/
В свою чергу адвокати екс-прем'єра пояснили її мотивацію тим, що у Кримінальному та Кримінально-Процесуальному кодексах "прямо стверджується, що не можна здійснювати кримінальне переслідування особи, якщо немає події злочину".
Водночас, представники прокуратури в черговий раз висловили думку, що підсудна змушує суд вдаватися до оцінки доказів, що не передбачено на даній стадії судового розгляду
---
Ну і фінал нашого правосуддя, який ввійде в аннали як зразок нашої "чаво-ізволітє" юриспруденції:
http://www.pravda.com.ua/news/2011/07/22/6414198/
>>> За словами Кірєєва, відсутність події злочину на стадії судового розгляду не є підставою для закриття справи.
В перегляді на загальнолюдську мову: "нема події злочину? кодекси кажуть, що без цього не можна судити? а нам пофіг... сказали - посадити, значить посадимо, або хоч будемо суд проводити роками"...
І все-таки, що ж інкримінують Юлі?
Повернемось до тексту:
------
http://www.pravda.com.ua/news/2011/07/22/6413792/
Повернувшись після перерви суддя Кірєєв сформулював обвинувачення, які полягають в тому, що "обіймаючи посаду прем'єр-міністра Тимошенко особисто підготувала та наддала директиви на переговори між "Нафтогазом" та "Газпромом".
"Крім того, ви обвинувачуєтеся в тому, що формуючи вказані директиви ви знали, що вони приймаються виключно колегіальним рішенням Кабінету міністрів, але, незважаючи на те, що урядом документи не були прийняті, ви затвердили їх і надали їх особі уповноваженій підписати контракти, повідомивши недостовірну інформацію про те, що директиви затверджені", - зазначив суддя.
"Внаслідок цього був укладений неприйнятний контракт, який завдав збитків Україні. У цьому і полягає перевищення службових повноважень", - уточнив Кірєєв.
Після цього Тимошенко в черговий раз почала вимагати, щоб суддя вказав, яким конкретно нормативним актом директиви зобов’язані прийматися колективним рішенням уряду
"Я підписала директиви. Це правильно. В чому мій злочин, якщо нормативними актами не передбачено колегіального рішення?", - заявила вона.
У відповідь на це Кірєєв заявив, що Тимошенко "змушує суд вдаватися до оцінки доказів, що не передбачено на даній стадії розгляду".
-----

Отже, звинувачення по газовій темі.
Спірне питання: чи мала право Юля сама приймати директиви і рішення?
В принципі, так, мала, якщо це не заборонено законом України.
Взагалі справа вирішується легко і просто за секунду.
1. Або сторона звинувачення називає і показує судді номер і дату діючого закону України, цитує статтю закону, де написано, що прем"єр-міністр повинен був (була) узгоджувати колективно директиви, і тоді суддя починає справу, і тоді вже підсудна сторона в суді має надати як докази інші закони (які стоять вище над порушеними законами), які дозволяли робити ці дії.
2. Або прокуратура не називає судді номери, дати і статті порушених законів, тоді суддя просто зобов"язаний послати прокурорів або чемно їм сказати: "нема порушених законів - значить нема порушення, отже нема предмету для суду, я не можу відкрити судової справи. Або дорозслідуйте, перепишіть-конкретизуйте ваше обвинувачення, напишіть в звинуваченні номери-назви порушених законів, а тоді приходьте знов".
Взагалі так судді і роблять (бо як правило дико перевантажені роботою і не мають часу читати непідготовлені документи), якщо сторона звинувачення - не прокуратура, а приватні особи, і якщо звинувачувана особа - не головна небезпека для влади...